29日,日本福岡地方法院對45名原中國強(qiáng)制勞工狀告日本政府和“三井礦山”、“三菱原料”公司,要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償和公開謝罪的案件進(jìn)行裁決,法官須田啟之認(rèn)定強(qiáng)擄和強(qiáng)制勞動的事實(shí),但駁回原告的賠償和謝罪請求。原告方?jīng)Q定繼續(xù)上訴。
本案原告方由45名74歲至91歲的中國老人組成,他們在1943年至1944年期間從中國河北省被強(qiáng)擄至日本福岡縣,被迫從事無任何報(bào)酬的勞動,直至1945年戰(zhàn)爭結(jié)束。原告自2003年2月起3次提起訴訟,要求被告方日本政府和兩家日本公司賠償總額10.35億日元的損害賠償(每人2300萬日元),并且在中日兩國的報(bào)紙上刊登謝罪廣告。
在當(dāng)天的判決中,福岡地方法院認(rèn)定戰(zhàn)爭時(shí)期的強(qiáng)擄和強(qiáng)制勞動行為系“政府和企業(yè)共同實(shí)施的非法行為”,但同時(shí)認(rèn)為上述行為是“行使明治憲法中規(guī)定的公權(quán)力,政府并不負(fù)有責(zé)任”,可以適用“國家無答責(zé)法理”。此外,“原告強(qiáng)制勞動的礦場已經(jīng)在1945年關(guān)閉,因此,針對企業(yè)的索賠權(quán)在20年后的1965年就已失效。故不能認(rèn)定此案屬于限制訴訟時(shí)效概念適用的特例情況!睂τ谠娣教岢觥叭毡菊疀]有實(shí)行對中國勞動者安全應(yīng)盡的義務(wù)”,法官須田啟之以“日本政府和原告之間不存在具體的支配從屬關(guān)系”為由,沒有承認(rèn)。
這是原中國強(qiáng)制勞工在福岡地方法院提起的第二個(gè)訴訟案件。在2002年4月的第一起訴訟中,福岡法院認(rèn)定“三井礦山”公司負(fù)有賠償責(zé)任,但隨后福岡高等法院在2004年5月的判決中以“超過20年賠償請求權(quán)時(shí)效”為由推翻了地方法院的裁定。
有專家指出,在這些強(qiáng)制勞工案判決中,“個(gè)人不能以國際公法為由起訴國家”、“國家無答責(zé)”、“訴訟時(shí)效屆滿”,以及“《日中共同聲明》放棄賠償請求權(quán)”4個(gè)理由已經(jīng)成為日本政府和被告企業(yè)的總體抗辯理由,往往能獲得法官的支持。
在日本政府日趨強(qiáng)硬的政治背景下,中國的對日民間索賠已經(jīng)走入困境。目前,尚有13起圍繞戰(zhàn)爭時(shí)期日本強(qiáng)擄中國勞工的賠償案件在審理之中。在至今80多起戰(zhàn)后民間索賠案件的判決中,幾乎全部都是原告敗訴。(摘自中國青年報(bào);作者:裴軍)